Под уголовным правом понимается. Понятие отрасли уголовного права. Предмет и метод. Значение уп. Задачи уголовно-правового регулирования

Понятие уголовного права

Под словосочетанием „уголовное право“, во-первых, понимается отрасль уголовного законодательства. Это система норм, которые принимаются Государственной думой Федерального собрания РФ и, согласно части 1 статьи 1 УК РФ состоит из УК. Отдельные уголовно-правовые нормы подлежат обязательному включению в УК.

Под уголовным правом понимается также отрасль права, включающая не только нормы уголовного законодательства, но и возникающие на их основе уголовные правоотношения, а также правотворческую и правоприменительную деятельность.

Уголовное право - это отрасль публичного права. Это совокупность правовых норм, которые устанавливают, какие общественно-опасные деяния признаются государством преступными и какое наказание следует за их совершение. Как отрасль права уголовное право отличается от других отраслей тем, что охраняет существующие в обществе отношения, которые в большинстве регулируются другими отраслями.

Если нормы большинства отраслей права содержат дозволения, предписания и запреты, то нормы уголовного права - предписания и запреты. Исключение - институт обстоятельств, исключающих преступность деяния. Это совокупность норм-дозволений о необходимой обороне, крайней необходимости, обоснованном риске и т.д. Предмет уголовного права

Предметом уголовного права являются те общественные отношения, которые возникают в связи совершением лицом преступления и применения к нему наказания.

1) Охранительные уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с совершением преступления между лицом, совершившим общественно-опасное деяние и государством. Это правоотношение носит односторонний характер: преступник обязан нести ответственность за совершенное деяние, а государство имеет право его наказать.

2) Отношения, связанные с удержанием лица от преступного посягательства посредством угрозы наказания. Это - правовое воздействие на поведение людей.

3)Отношения, возникающие при реализации гражданами права на причинение вреда при защите от общественно-опасных посягательств.

Метод уголовного права

Метод - совокупность уголовно-правовых средств воздействия на общественные отношения с целью их урегулирования. В учебной литературе метод сводится к установлению преступности и наказуемости деяний и уголовных запретов действий, опасных для личности, общества и государства, за нарушение которых, как правило, следуют привлечение к уголовной ответственности и применение уголовного наказания. Выделяют следующие методы.

1) Дозволение - управомачивает субъекта на совершение тех или иных действий.

2) Предписание - обязывает субъекта совершить те или иные действия.

Названные методы, преломляясь применительно к видам уголовно-правовых отношений, выступают в виде специфических методов. Так, охранительные уголовно-правовые отношения регулируются следующими методами:

Применение уголовного наказания;

Освобождение от уголовной ответственности и наказания;

Применение принудительных мер медицинского характера в соответствии с законом.

Общепредупредительные отношения регулируются путем установления уголовно-правового запрета, а регулятивные уголовно-правовые отношения связаны с методом наделения граждан правами на активную борьбу с опасными для личности, общества и государства деяниями. В общем можно назвать метод уголовного права императивно-запретительным.

Задачи уголовного права (статья 2)

Задачи совпадают с задачами Уголовного кодекса, определены в статье 2 УК России, анализ которой позволяет выделить три задачи:

Охрана наиболее важных общественных отношений от преступных посягательств;

Обеспечение мира и безопасности человечества;

Предупреждение преступлений.

Говоря об охранительной задаче УК, надо иметь в виду два аспекта этой проблемы. Первым является общая превенция уголовного закона, то есть, предупреждение совершения преступлений гражданами под воздействием уголовно-правового запрета. Другим аспектом уголовно-правовой охраны является частная превенция уголовного закона. Под ней понимается предупреждение совершения преступлений лицами, уже совершавшими какое-либо преступление.

В соответствии с частью 1 статьи 2 УК от преступных посягательств охраняются права и свободы человека и гражданина, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации. Согласно Конституции, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Основные права и свободы принадлежат человеку от рождения. В соответствии с Конституцией равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Под общественным порядком понимается совокупность общественных отношений, обеспечивающих: общественное спокойствие, соблюдение общественной нравственности, бесперебойную работу транспорта, предприятий, учреждений и организаций, физическую неприкосновенность личности. Общественная безопасность - это состояние защищённости жизненно важных интересов общества от внутренних и внешних угроз.

Самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны является и окружающая среда. В соответствии с Конституцией каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. В числе правовых инструментов, защищающих это конституционное право, нормы УК об ответственности за экологические преступления.

Понятие конституционного строя как объекта уголовно-правовой охраны можно определить из анализа статьи 1 Конституции РФ. В его содержание входят: закрепление формы государственной власти, определение источника государственной власти и способов осуществления народовластия, пределы действия суверенитета РФ, принципы федеративного устройства, принцип разделения властей, система органов государственной власти, направление социальной политики, принцип приоритета прав личности, принцип многообразия форм собственности, закрепление юридической силы Конституции РФ и порядка её изменения.

В части 2 статьи 2 УК определяются основные способы реализации задач УК. Это - установление в нём основания и принципов уголовной ответственности, определение того, какие деяния признаются опасными, установление видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений.

2.Обязательные работы. Понятие. Порядок назначения. Обязательные работы состоят в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых и объекты, где они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Данное наказание:

Основное;

Срочное;

Воздействует на физическую свободу личности.

Обязательные работы - новый для уголовного закона России вид наказания. Он появился в УК 1996 г. после изучения зарубежной практики применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, в Великобритании аналогичным наказанием является приказ суда о предоставлении услуг обществу (выполнение бесплатных полезных работ), во Франции - неоплачиваемые работы в общественных интересах.

Особенностями рассматриваемого вида наказания являются:

1) обязательность работ;

2) выполнение их только в свободное от основной работы или учебы время;

3) бесплатность работ для осужденного;

4) определение вида этих работ и объектов, где они отбываются, органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Обязательность работ предполагает их принудительность, у осужденного нет возможности выбора работ, он обязан выполнить именно тот вид работы, который ему будет предоставлен.

Работы должны выполняться только в свободное от основной работы или учебы время. Это означает, что осужденный не имеет права выполнять обязательные работы в рабочее время (если он имеет основное место работы) или во время, когда он должен находиться на учебе (если осужденный является студентом лицея, колледжа, института, университета).

Бесплатность работ для осужденного предполагает, что за выполненные обязательные работы ему не полагается денежного или иного вознаграждения.

Вид обязательных работ и места, где они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Следовательно, работы будут носить, как правило, неквалифицированный характер (использование осужденных в сфере обслуживания населения, уборка территории населенных пунктов, ремонтно-строительные и иные работы).

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. Такой порядок не дает возможности концентрированно, быстро отработать назначенный срок. Это существенно повышает репрессивность наказания, делает его весьма эффективным в достижении целей восстановления социальной справедливости, предупреждения новых преступлений и исправления осужденных.

Обязательные работы применяются только в качестве основного наказания. Они предусматриваются, как правило, за совершение преступлений небольшой тяжести.

Учитывая возможный характер и тяжесть обязательных работ, они не назначаются лицам, признанным инвалидами I группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.

В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При определении срока ограничения свободы, ареста или лишения свободы замена осуществляется из расчета 8 часов неотбытого срока обязательных работ за 1 день ограничения свободы, ареста или лишения свободы.

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:

1) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;

2) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;

3) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания.

Билет №3

1.Объект преступления. Понятие. Виды объектов. Соотношение объекта и предмета преступления. Понятие объекта

Признак преступления „общественная опасность“ выражен именно в объекте преступления, так как объект - это общественные отношения, которые нарушаются или ставятся под угрозу при совершении преступления. Примерный перечень объектов дан в части 1 статьи 2. Это права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ.

Исходя из определения объекта, не могут быть объектами вещи материального мира и нормы права. В качестве объекта выступают общественные отношения, урегулированные другими отраслями права. Круг объектов может меняться в зависимости от развития общества. Если объекта преступления нет, то отсутствует один из элементов состава, а значит, исключается уголовная ответственность.

Установление объекта преступления дает возможность определить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить общественно-опасные последствия, правильно решить вопросы о пределах действия уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния и об отграничении его от смежных преступлений.

Именно объект преступления положен в основу законодательной классификации преступлений в Особенной части УК. Будучи самостоятельным элементом состава преступления, объект вместе с тем в значительной мере влияет на содержание его иных объективных, а также субъективных признаков.

В самом общем виде, объектом преступления является то, на что направлена преступная деятельность лица, совершающего преступление, и чему объективно причиняется этим преступлением вред либо создается угроза причинения такого вреда.

Виды объектов

Две классификации:

1) На основании философских категорий единичного, частного и общего. Это классификация по вертикали - уточнение объектов:

Общий объект. Это совокупность всех общественных отношений, которые нарушаются. Общий объект является единым для всех преступлений. Таким образом, он включает отношения, обеспечивающие нормальное функционирование личности, отношения собственности, отношения в сфере экономической деятельности, отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, отношения в сфере функционирования публичной власти, отношения военной службы и т.п. Общий объект преступления позволяет разграничивать преступные и не преступные деяния. Он соответствует особенной части УК;

Родовой объект. Это совокупность общественных отношений, которые регулируют отдельные сферы общественной жизни. Это объект, которым охватывается определенный круг однородных по своей экономической либо социально-политической сущности общественных отношений, которые в силу этого должны охраняться единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. Так, единым комплексом норм охраняются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование личности. Родовому объекту в УК соответствует раздел. Родовой объект позволяет разграничивать похожие составы преступлений;

Видовой объект. Должен соответствовать родовому объекту и не противоречить ему. Это совокупность общественных отношений внутри родового объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные интересы. Отношения собственности являются видовым объектом и в этом качестве входят в более широкий круг общественных отношений в сфере экономики (родовой объект). Видовому объекту в УК соответствует глава. Видовой объект, так же как и родовой, является критерием для разграничения похожих между собой преступлений;

Непосредственный объект. Это конкретные общественные отношения, которые нарушаются или ставятся под угрозу при совершении преступления. Непосредственный объект уточняет видовой и определяет, чьё право нарушено. Непосредственный объект может быть индивидуальным для одного преступления либо одинаковым для нескольких, охраняться одной или несколькими нормами. Непосредственный объект является признаком каждого конкретного состава преступления, и именно на него осуществляется преступное посягательство. Определяя непосредственный объект, определяем потерпевшего от преступления. Непосредственный объект определяется обязательно.

Например, все убийства, вне зависимости от личности потерпевшего и иных обстоятельств, посягают на общественные отношения, обеспечивающие жизнь человека. Эти отношения и являются непосредственным объектом убийства. Жизнь же Иванова, Петрова и т.п. в случае посягательства на нее становится объектом конкретного преступного воздействия, но не непосредственным объектом убийства как определенного вида преступления.

2) На уровне непосредственных объектов. Классификация по горизонтали:

Основной непосредственный объект. Это общественное отношение, на которое в первую очередь направлено преступное посягательство. Посягая на него, виновный причиняет вред общественным отношениям, составляющим видовой и родовой объекты данного преступления. Именно общественные отношения, составляющие основной объект, законодатель стремился поставить под охрану в первую очередь, формулируя конкретную уголовно-правовую норму. Если потребность правовой защиты общественных отношений послужила целью создания нормы, значит, эти отношения являются основным объектом. Он предопределяет квалификацию и всегда обязателен;

Дополнительный непосредственный объект. Это общественное отношение, которое нарушается попутно, в связи с посягательством на основной объект. Это такие отношения, которые всегда автоматически претерпевают вред от преступного посягательства, хотя не ради собственно их охраны норма создавалась. Он обязателен в составе;

Факультативный непосредственный объект. Это те общественные отношения, которые могут быть нарушены при совершении преступления, но не влияют на квалификацию. Основным отличием факультативного объекта от дополнительного является то, что дополнительному объекту всегда причиняется вред при совершении конкретного преступления, а факультативному - может причиняться, а может, и нет, это зависит от конкретных обстоятельств дела. Причинение вреда факультативному объекту свидетельствует о более высокой степени общественной опасности деяния и в этом качестве должно учитываться при определении вида и размера наказания виновному.

Предмет преступления

В русском дореволюционном уголовном праве понятия „предмет преступления“ и „объект преступления“ часто употреблялись как синонимы. В современной теории уголовного права они имеют различное содержание. Объект преступления - один из четырех элементов состава преступления. В рамках этого элемента имеются три признака - обязательный, т.е. сам объект, и факультативные, т.е. предмет преступления и потерпевший. Факультативными признаками предмет преступления и потерпевший являются потому, что они указаны в законе не во всех составах преступления, а только в некоторых.

Широкое понимание предмета: как элемент общественного отношения, воздействуя на который, виновный посягает на объект. При этом подходе беспредметных преступлений не бывает.

Узкое понимание: как вещь материального мира, на которую воздействует виновный. Но при этом подходе не у всех преступлений есть предмет.

В таком случае, нужно сделать уточнения:

Во-первых, предметом преступления являются не только физические тела, но и интеллектуальные ценности. Например, разглашая сведения, составляющие государственную тайну, виновный может не воздействовать непосредственно на какую-либо вещь материального мира, а просто предавать соответствующие сведения огласке. Незаконно собирая сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну он также может или непосредственно воздействовать на материальные источники, на которых сведения зафиксированы (путем копирования, похищения), или фиксировать информацию без физического воздействия на ее носитель (прослушивание, наблюдение запоминание).

Во-вторых, предмет преступления не всегда является выражением объекта преступления. Таков он тогда, когда совпадает с предметом охраняемого общественного отношения. Например, объектом преступлений против собственности являются отношения собственности, которые складываются по поводу правомочий владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. В данном случае имущество будет и предметом отношений собственности, и предметом преступлений против собственности, например хищений, поскольку, именно воздействуя на имущество, виновный наносит вред собственнику. Однако в ряде случаев предмет преступления не является элементом объекта преступления, так как он не выступает предметом охраняемого законом общественного отношения. Например, при фальшивомонетничестве предметом преступления являются поддельные деньги или ценные бумаги, тогда как предметом охраняемых законом отношений в сфере финансовой деятельности государства являются подлинные деньги и ценные бумаги. Поэтому предмет преступления является самостоятельным факультативным признаком состава преступления.

Объект всегда обязательно нарушается, а предмет может пострадать, а может и не измениться.

Исторически сложилось так, что уголовное право - одна из ста­рейших отраслей права, хотя первоначально не было обособлено в ка­честве самостоятельной отрасли системы права. Точное происхожде­ние названия «уголовное право» в русском языке до сих пор не выяс­нено. Наиболее правдоподобным считается объяснение, что уголовными в древности стали называть такие законы, за нарушение которых предусматривалась ответственность «головой», т. е. жизнью. Ныне под уголовным правом понимается совокупность юридических норм, устанавливаемых законом и определяющих преступность и на­казуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, освобождение от уго­ловной ответственности и наказания.

Предметом уголовного права являются охраняемые законом об­щественные отношения, посягательство на которые происходит в результате совершения преступления. Субъектами уголовно-правового отношения являются лица, совершившие преступление, и государство. Форма регулирования этих отношений проявляется в установлении уголовных запретов, за нарушение которых следует привлечение к уго­ловной ответственности, применение иных мер государственно-при­нудительного воздействия и наказания. Это присуще только уголов­ному праву. Его базой, как и любого другого права, является Консти­туция Российской Федерации. Основным нормативным источником является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Российское уго­ловное право по чисто методическим соображениям делится на две

части, которые составляют единое неразрывное целое: Общую и Осо­бенную. В Общей части изложены основные задачи, принципы и ин­ституты уголовного права, а в Особенной - конкретные составы пре­ступлений и меры наказания за каждое преступление.

Задачами уголовного права являются: охрана прав и свобод чело­века и гражданина, собственности, общественного порядка и обще­ственной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступлений, обеспечение мира и безо­пасности человечества, предупреждение преступлений. Успешное осу­ществление этих задач обеспечивается соблюдением его принципов, т. е. основополагающих идей, закрепленных в нормах уголовного пра­ва. Законодательное подтверждение получил принцип законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), прин­цип вины (ст. 3 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ).

Суть принципа законности состоит в том, что только действующий на момент совершения преступления уголовный закон (УК РФ) опре­деляет, какие деяния признаются преступными, устанавливает их на­казуемость и иные уголовно-правовые последствия (ст. 3 УК РФ).

Принцип равенства граждан перед законом определяет, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголов­ной ответственности независимо от каких-либо условий, обстоя­тельств, социального положения и т. п. Никаких привилегий здесь ни для кого нет. Перед законом все равны.

Принцип вины проявляется в том, что лицо подлежит уголовной ответственности за те преступления, в отношении которых установле­на его вина (ст. 5 УК). Субъективное вменение (ответственность толь­ко при наличии персональной вины) составляет краеугольный камень современного уголовного права во всех демократических государствах. Возложение уголовной ответственности за невиновные деяния озна­чает переход на позиции объективного вменения, что категорически запрещено действующим УК РФ. Часть 2 ст. 5 УК РФ гласит: «Объек­тивное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное при­чинение вреда, не допускается».

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) проявляется в том, что на­казание и иные меры уголовно-правового характера должны соответ­ствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Проявление справедливости в теории права трактуется в одном из двух аспектов: как справедливость уравнивающая (соответствует принципу равенства граждан перед законом), и как справедливость распределяющая, что соответствует принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. «Распределяющая справедливость» состоит в том, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступле­ние. Поэтому исключается уголовная ответственность российских граждан за преступления, совершенные за границей, если они уже понесли за него наказание по приговору суда иностранного государ­ства.

Принцип гуманизма трактуется в двух аспектах:

Гуманизм для потерпевшего, т. е. приоритетная охрана человека, его жизни, здоровья, достоинства, имущества, предполагаеттот минимум репрессии, который необходим для обеспечения охраны интересов человека и общества от преступных посяга­тельств и достижения целей исправления и перевоспитания пре­ступника;

И гуманизм в отношении преступника. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив­шему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоин­ства.

Принцип гуманизма наглядно воплощен в разделе V УК РФ «Уго­ловная ответственность несовершеннолетних», где с учетом возраста и психологии несовершеннолетних преступников предусматривается значительное смягчение репрессивных методов воздействия вплоть до полного освобождения от уголовной ответственности. Он реализуется в ст. 75-77, 79, 82 УК РФ и других.

2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО СОСТАВ

Понятие преступления и состав преступления - два неразрывно связанных друг с другом понятия, характеризующих одно и то же яв­ление - уголовно-наказуемое деяние. С одной стороны, только пре­ступление может обладать совокупностью юридических характерис­тик, образующих в своей совокупности состав преступления. А с дру­гой стороны, только наличие всех юридических признаков, совокупность которых образует состав преступления, может свидетель­ствовать о том, что оцениваемое с точки зрения уголовного закона де­яние является преступлением. Таким образом, понятием преступления характеризуется главным образом социальная сущность уголовно-наказуемого деяния, а состав преступления раскрывает его юридическую структуру, его необходимые характеристики (свойства, качества).

Понятие преступления - одна из основополагающих категорий уголовного права. В ныне действующем Уголовном кодексе РФ в ст. 14 дано определение преступления: «Преступлением признается виновт но совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоя­щим Кодексом под угрозой применения наказания». Таким образом, законодатель выделяет четыре обязательных взаимосвязанных призна­ка: общественная опасность (материальный признак); противоправ­ность (формальный признак); виновность и наказуемость.

Подчеркивается, что преступление - это всегда конкретный акт поведения людей, который может выражаться в форме действия или бездействия. Мысль, мнение, как бы отрицательно они ни оценива­лись государством и обществом, преступлением не являются.

Общественная опасность - объективное свойство преступления, которое проявляется в причинении или возможности причинения вре­да общественным отношениям. Общественная опасность имеет коли­чественную и качественную сторону. Количественная - характеризу­ется степенью обшественной опасности. Она определяется величиной причиненного вреда (размером имущественного ущерба, степенью тяжести телесных повреждений), степенью вины (заранее обдуманный или внезапно возникший умысел), степенью низменности мотивов и целей. Характер общественной опасности (качественная сторона) про­является в содержании объектов преступного посягательства и причи­ненного им вреда (материального, физического, морального, органи­зационно-управленческого), особенностях способа посягательства (насильственный, ненасильственный, простой, квалифицированный), видах вины (умысла или неосторожности), содержании мотивов и це­лей преступления (корыстные, личные, низменные).

Противоправность означает, что конкретное общественно опас­ное деяние предусмотрено в отдельной статье уголовного закона. Если нет статьи в уголовном законе, то деяние не может быть признано пре­ступлением. Из уголовного закона с 1958 г. исключено применение аналогии закона.

Виновность предполагает определенное психическое отношение лица к общественно-опасному деянию и его последствиям. Виновность проявляется в двух формах: умысел (прямой и косвенный); неосторож­ность (легкомыслие и небрежность).

Под наказуемостью подразумевается не только фактическая реа­лизация наказания, но и возможность его назначения за совершенное преступление. Важно не само наказание, а угроза назначения наказа-

ния для лица, совершившего преступление. В реальной жизни это проявляется, когда преступление было совершено, но не раскрыто, тем не менее угроза наказания над преступником висит, пока не истечет срок давности за совершенное преступление, или государство в лице компетентных органов сочло, что возможно перевоспитание преступ­ника без применения к нему уголовного наказания.

Все преступления делятся на различные категории в зависимости от характера и степени общественной опасности и подразделяются на преступления небольшой тяжести средней тяжести тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести призна­ются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести призна­ются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторож­ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду­смотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое

наказание.

Категория преступления указывает на признаки, присущие любо­му преступлению. Эти признаки позволяют отличить преступление от других видов правонарушений, но по ним нельзя отграничить кон­кретные преступления друг от друга, так как эти признаки присуши всем видам преступлений. Для того чтобы выделить внутри общей мас­сы преступлений конкретное преступление, существует понятие соста­ ва преступления, представляющего собой законодательную модель пре­ ступлений определенного вида.

г Состав преступления - это совокупность предусмотренных уго­ловным законом объективных и субъективных признаков, характери­зующих общественную опасность деяния. Значение состава преступ­ления в том, что во-первых это единственное основание уголовной ответственности; во-вторых, состав преступления служит инструмен­том квалификации преступлений. Науке уголовного права известны четыре признака состава преступления:_объект, объективная сторона, - субъект, субъективная сторона.

Объект преступления - это то, на что посягает преступление, - общественное отношение, охраняемое уголовным законом. В соответствии с действующим УК РФ объекты подразделяются по вертикали на общий, интегрированный, родовой, непосредственный. Теорети­ческая классификация предусматривает пятизвенную структуру, где место между родовым и непосредственным объектом занимает видо­вой объект. По горизонтали непосредственный объект бывает следу­ющих видов: основной, дополнительный, факультативный. Все объек­ты, охраняемые уголовным правом, представлены в разделах, главах и статьях действующего Уголовного кодекса.

Общий объект преступления - это совокупность всех обществен­ных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных по­сягательств. Исчерпывающий перечень общественных отношений, образующих общий объект уголовно-правовой зашиты, количествен­но соизмерим с числом статей Особенной части УК РФ.

Интегрированный объект - это группа близких по экономическо­му и социально-политическому содержанию общественных отноше­ний. По своей сути он занимает-промежуточное положение между об­щим и родовым объектом и служит основой для разделения Уголовно­го кодекса на 12 разделов. Именно порядок расположения интегрированных объектов позволяет выявить приоритеты государства в уголовно-правовой охране общественных отношений.

Так, в ныне действующем УК РФ приоритеты уголовно-правовой охраны сместились в сторону охраны личности. Именно личность в настоящее время приобретает наибольшую социальную значимость в общественных отношениях, охраняемых уголовным правом, поэтому группа этих отношений помещена в первый раздел Особенной части УК РФ (раздел VII УК РФ «Преступления против личности»).

Родовой объект - это совокупность однородных и взаимосвязан­ных между собой общественных отношений, взятых под охрану спе­циально предусмотренной группой норм уголовного закона. Признак родового объекта в первую очередь положен в основу построения Осо­бенной части УК РФ и разделения ее на 19 глав.

Теоретическая (научная) классификация предполагает наличие видового объекта, который занимает подчиненное положение отно­сительно родового и главенствующее по отношению к непосредствен­ному. Он охватывает систему однородных взаимосвязанных обществен­ных отношений, которым преступлением причиняется или может при­чиняться вред.

Видовой объект служит основой последующего легального выде­ления родового объекта. Так, долгая научная дискуссия по поводу та­кого видового объекта хозяйственных преступлений, как охраняемые"" уголовным законом экономические общественные отношения, при- вела к тому, что в ныне действующем УК РФ появилась глава 26 «Эко­логические преступления». Таким образом, легальное закрепление получил новый родовой объект.

Основным объектом преступления является то общественное от­ношение, изменение которого составляет социальную сущность дан­ного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-право­вая норма, предусматривающая ответственность за его совершение 1 .

Дополнительный объект представляет собой такие общественные отношения, которые, в принципе заслуживая самостоятельной уголов­но-правовой защиты, применительно к целям и задачам издания дан­ной нормы защищаются уголовным законом лишь попутно, посколь­ку эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при совершении посягательства на основной объект 2 .

Без нарушения дополнительного объекта невозможна уголовно-правовая оценка деяния. Для того чтобы общественно опасное деяние было квалифицировано как преступное, необходимо посягательство на основной и дополнительный объекты. Отличие дополнительного объек­та втом, что он лежит в плоскости иного родового (интегрированного) объекта, чем основной, при создании данной нормы имелся в виду законодателем не в первую очередь, а ставился под защиту уголовного закона лишь попутно с главным объектом. Посягательство на допол­нительный объект не составляет социальной сущности данного пре­ступления, хотя оно и ущемляет его наряду с основным объектом.

Под факультативным объектом принято понимать такие обще­ственные отношения, которые при совершении данного преступле­ния довольно часто, хотя и необязательно, ставятся под угрозу причи­нения вреда, его нарушения являются более или менее типичными для этого вида преступного поведения, а его наличие влияет лишь на ин­дивидуализацию наказания, но не меняет квалификации основного состава преступления.

Отличие дополнительного объекта от объекта факультативного состоит в том, что дополнительный объект всегда предусмотрен в рам­ках основного состава или квалифицирующих признаков, предусмот­ренных конкретной статьей УК РФ, а факультативный учитывается при признании наказания, но не описан в диспозиции статьи.

Под объективной стороной преступления понимается система при­знаков, определяющих внешнюю форму преступного деяния. В каче­стве обязательных признаков входят преступное деяние (действие, без­действие), преступные последствия, причинная связь между ними, а в качестве факультативных (дополнительных) - время, место, способ, орудия, обстановка, иные внешние обстоятельства совершения пре­ступления.

Преступное деяние - это осознанный, волевой акт поведения че­ловека, внешней стороной которого является либо совершение запре­щенного законом поступка (действие) либо воздержание от него (без­действие).

Под способом совершения преступления понимают приемы и ме­тоды, используемые преступником. Обстановка - это положение, об­стоятельства, условия существования кого или чего-нибудь. Время ха­рактеризуется продолжительностью или длительностью чего-нибудь. Место - пространство, которое кем-то или чем-то занято.

Третий признак состава, преступления это субъект - вменяемоефизическое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 16 лет, а за отдельные виды преступлений - 14 лет (ст. 20 УКРФ). К основным признакам субъекта относятся: физическое лицо;

вменяемость; достижение определенного законом возраста.

Вменяемость - это такое состояние психики человека, при кото­ром он в момент совершения преступления был способен осознавать общественно Опасный характер своего поведения и руководить им. В связи о принятием нового УК РФ и появлением ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ законодательное подтверждение получили еще недостаточно раз­работанные наукой уголовного права два института: возрастная вме­няемость (ст. 22 УК РФ); уменьшенная (ограниченная) вменяемость (ст. 22 УК РФ).Возрастная вменяемость - это основание освобождения преступ­ника от уголовной ответственности. Так, ч. 3. ст. 20 УК РФ говорится: «Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного час­тями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанной с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность сво­их действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго­ловной ответственности». Возрастная вменяемость - это состояние психики несовершеннолетнего, связанное с отставанием в психичес­ком развитии, при котором во время совершения преступления виновный в полной мере не осознавал фактический характер и обще­ственную опасность своего поведения либо не мог руководить им.

Ограниченная вменяемость представляет собой такое психичес­кое состояние лица, при котором у преступника была ограничена спо­собность осознавать фактический характер и общественную опасность своего поведения либо руководить им в силу расстройства психичес­кой деятельности или иных психических аномалий. Следует подчерк­нуть, что такое состояние не исключает уголовной ответственности и наказания.

Субъективная сторона преступления включает в качестве обязатель­ного элемента вину в форме умысла или неосторожности. Вина - это психическое отношение субъекта преступления к совершаемому им деянию. Умысел бывает в двух формах - прямой и косвенной. Пре­ступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления обществен­но опасных последствий и желало их наступления. Преступление при­знается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не же­лало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Неосторожность также выступает в двух формах - легкомыслии и небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыс­лию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточ­ных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвраще­ние этих последствий. Преступление признается совершенным по не­брежности, если лицо не предвидело возможности наступления об­щественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Сегодня 91 процент выяв­ляемых преступлений в стране совершается с умыслом, остальные по неосторожности.

Факультативными признаками субъективной стороны состава пре­ступления являются мотив и цель. Мотив - обусловленные внутрен­ними потребностями побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление. Цель - желаемый преступный результат.

Диспозиция статьи и состав преступления - это не одно и то же.

Например, диспозиция ч. 1 ст. 160 УК: «Присвоение или растрата чужого имущества вверенного виновному» - не раскрывает всего содержания этого состава преступления. Она непосредственно говорит лишь о двух группах признаков: объективной стороне (присвоение или растрата) и предмете посягательства (чужое имущество, которое вве­рено виновному).

Для полного представления о составе присвоения или растрате обязательно следует выяснить содержание и других признаков соста­ва: субъекта и субъективной стороны. Для этого необходимо обратиться к статьям Общей части УК, в частности к ст. 19 и 20. Из них видно, что субъектом присвоения или растраты может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона кражи может быть раскрыта на основе ана­лиза других элементов состава и всего деяния е целом. В частности, из этого анализа вытекает, что хищение имущества может быть только умышленной деятельностью, направленной на изъятие чужого иму­щества (завладение) с целью обращения с ним как со своим собствен­ным, для того, чтобы извлечь материальную выгоду для себя или дру­гих лиц. В результате толкования закона устанавливаются и другие признаки состава присвоения или растраты: причинение потерпевше­му материального ущерба, безвозмездность изъятия и отсутствие у ви­новного в момент совершения преступления намерения возвратить это имущество (см. примечание к ст. 158 УК РФ).

Если собрать все эти признаки воедино, то можно сказать, что присвоение или растрата есть противоправное, с корыстной целью, умышленное изъятие имущества вверенного виновному, совершенное материально-ответственным лицом, достигшим 16-летнего возраста.

Приведенный пример достаточно наглядно свидетельствует о том, что состав преступления - гораздо более глубокое понятие, чем дис­позиция статьи Особенной части.

3. НАКАЗАНИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Понятие уголовной ответственности является Фундаментальным понятием уголовного права. В науке существуют различные определе­ния данной категории, но все их объединяет то, что уголовная ответ­ственность представляет собой уголовно-правовые отношения, возни­кающие между государством в лице его правоохранительных органов и лицом, совершившим преступления. У государства в связи с совер­шением лицом преступления, предусмотренного конкретной статьей УК РФ, появляется право подвергнуть преступника государственно-

принудительному воздействию и обязанность применить государственно-принудительное воздействие, предусмотренное именно той стать­ей, которую преступник нарушил. У лица, совершившего обществен­но опасное деяние, возникает обязанность нести ответственность пе­ред государством, т е. подвергнуться государственно-принудительному воздействию, и право на применение именно того воздействия, кото­рое предусмотрено нарушенной им уголовно-правовой нормой.

По вопросу момента возникновения ответственности существуют различные точки зрения. Одни авторы связывают этот момент с воз­буждением уголовного дела 1 , а другие - с привлечением в качестве обвиняемого 2 . Наиболее верной представляется та, где этот момент связан с моментом вступления в силу обвинительного приговора. Уго­ловная ответственность заканчивается в момент погашения и снятия судимости. С учетом вышеизложенного можно определить уголовную ответственность как государственно-принудительное воздействие за совершенное лицом преступление, предусмотренное уголовно-право­вой нормой и связанное со вступившим в законную силу обвинитель­ным приговором.

Единственным исключительным основанием уголовной ответ­ственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Осно­вание уголовной ответственности возникает с момента совершения общественно опасного деяния, содержащего состав преступления. Можно согласиться, что с этого момента возникает уголовная ответ­ственность, но только как право государства подвергнуть предполага­емого преступника государственно-принудительному воздействию. В этом случае уголовная ответственность еще не получает своего пол­ного наполнения. Для ее возложения на конкретное лицо нужен юри­дический документ от имени государства - вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, который является необходимой пра­вовой формой реализации уголовной ответственности в полном объе­ме, с учетом взаимных прав и обязанностей государства и преступника. /Наказание - мера государственного принуждения, предусмотрен­ного Уголовным кодексом, применяемая по приговору суда от имени государства к лицу, признанному виновным в совершении преступле­ния. Особенностью уголовного наказания является и то, что оно в пред­усмотренных законом случаях порождает судимость.

Наказание применяется в целях восстановления социальной спра­ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупреж­дения совершения новых преступлений.

Ныне действующий Уголовный кодекс насчитывает 13 видов на­казания, которые подразделяется на две группы: основные (применя­емые самостоятельно), и дополнительные (применяемые только в со­четании с основными) и меры, применяемые в качестве как основных, так и дополнительных.

Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в Дисцип­линарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний.

Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.

Лишение специального, воинского или почетного звания клас­сного чина и государственных наград, а также конфискация имуще­ства применяются только в качестве дополнительных видов наказа­ний.

Назначение наказания - это правомерное определение в соответ­ствии с законом во вступившем в законную силу приговоре суда конк­ретному лицу, признанному этим же судом виновным в совершении данного преступления, вида и размера репрессии необходимых и дос­таточных для достижения целей репрессии, с обязательным учетом всех юридически значимых особенностей преступления и совершившего его лица.

Общие начала назначения наказания - это правила, по которым должно применяться наказание к конкретному человеку за конкрет­ное преступление. Эти правила основаны на принципах уголовного законодательства.

Общие начала назначения наказания, выраженные в ст. 60 УК, - это не декларация, а конкретные, общеобязательные директивы для суда, назначающего наказания: при назначении наказания учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступ­ления, личность субъекта и обстоятельства, смягчающие и отягчаю­щие наказания, а также влияния наказания на исправление осужден­ного и на условия жизни.

Понятие уголовного права

Любое государство должно защищать своих граждан, потому что это предусмотрено в конституциях всех цивилизованных стран. В этой связи уголовное право - это объективно сформировавшаяся отрасль юриспруденции. Оно необходимо для восстановления справедливости и кары за противоправное поведение. Уголовное право можно рассматривать с трех позиций - как законодательство, науку и учебную дисциплину. Как законодательство оно представляет собой С точки зрения науки это весь материал, который наработан людьми (учебники, монографии, научные диссертации и т.д.). А учебная дисциплина характеризуется совокупностью средств и методов преподавания уголовного права в университетах и других учебных заведениях.

Предмет

Любая самостоятельная должна по минимуму иметь собственный предмет и метод. Уголовное право - которая включает в себя общественные отношения, наступающие в связи с совершением преступления. Если рассматривать конкретно, то это и наказания за них, уголовная ответственность, или иных мер воспитательного воздействия, освобождение от наказания. Могут включаться и другие отношения, если они непосредственно входят в предмет.

Части уголовного права

Традиционное деление на общую и особенную части имеет и уголовное право. Общая часть включает основные принципы, задачи, ответственность, действие закона в пространстве и во времени, обстоятельства, которые могут исключить преступность содеянного. В целом это главные положения, которые формируют уголовное право. Особенная часть посвящена уже конкретным преступлениям, которые предусмотрены в законе. Их можно классифицировать по разным основаниям. За основу в уголовном законе взята конституционная модель, где сначала необходимо защитить человека экономики), затем общество (против общественной безопасности и порядка) и в самую последнюю очередь государство (государственные противоправные деяния). Соответственно, по главам Уголовный кодекс именно так и подразделяется.

Принципы

Важнейшие положения, которые относятся не только к отдельной отрасли, но и к праву в целом, именуются принципами. Это отправные точки, преступать которые недопустимо в любой ситуации. Есть основные положения, которые формируют и уголовное право. Это законность, равенство всех перед законом, вина. Расскажем подробнее о каждом из них. Законность - общеправовой принцип, который переняло уголовное право. Это означает, что любые государственные органы, организации и просто все люди должны действовать только в соответствии с законом. Ввиду этого жесткие предписания должны быть однозначными и не допускать иного толкования. Равенство всех обеспечивается путем одинакового наказания за одного и то же деяние. В идеале если убийство при прочих равных обстоятельствах совершил человек без определенного места жительства, то он должен отбыть такое же наказание, как и депутат Думы, совершивший аналогичное преступление. Вина обосновывается просто: человек несет ответственность за то, что совершил.

законодательный уголовный право преступность

Понятие уголовное право употребляется в трех значениях:

  • - как отрасль права;
  • - как наука уголовного права;
  • - как самостоятельная учебная дисциплина.

Уголовное право определяется в теории уголовного права как совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели наказания и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Специфичность уголовного права как отрасли права заключается в том, что только оно является базой для определения преступности и наказуемости деяний, оснований уголовной ответственности, применения наказания и освобождения от ответственности и наказаний. Самостоятельность проявляется также в наличии собственного предмета и метода правового регулирования.

Уголовное право наряду с отраслью российского права понимается и как уголовно-правовая наука, т.е. как совокупность (система) взглядов, представлений и знаний об общих принципах и других общих основаниях уголовной ответственности, о уголовно-правовых институтах и уголовно-правовых нормах.

Уголовное право, как и любая наука, имеет свой предмет исследования, под которым понимается изучаемая ею сторона объективной действительности. Предмет науки уголовного права шире предмета уголовного права как отрасли права. В него входят изучение и анализ не только действующего законодательства и практики его применения, но и история становления и развития, как уголовных законов, так и самой науки. В предмет науки включается также изучение уголовного законодательства зарубежных государств в сравнительном плане и для использования положительного опыта в законотворческой и правоприменительной деятельности и развития науки.

Как и само уголовное право, уголовно-правовая наука является смежной с иными отраслевыми науками, занимающимися исследованием проблем борьбы с преступностью и иными правонарушениями. При этом каждая их этих наук имеет свое содержание и специфику. Если основным предметом науки уголовного права является уголовное законодательство, то криминология имеет предметом изучение преступности как относительно массового социального явления, причин и условий ее возникновения и роста, путей и методов ее сокращения, личности преступника и мер предупреждения преступлений. В исследованиях проблем криминология опирается на уголовный закон, основным методом изучения является социологический. Наиболее тесно наука уголовного права связана с наукой об уголовно-исполнительном законодательстве, предметом которой является изучение, анализ и обобщение законов, регламентирующих исполнение уголовных наказаний. Данная наука исследует эффективность реализации целей наказания в процессе их исполнения, а также результатов применения тех или иных видов наказаний. Уголовно-правовая наука, опираясь на криминалистику, используя данные других смежных наук, имеет возможность более точно и четко выявлять степень опасности преступления, установить все его признаки. Изучая институты и понятия, составляющие предмет науки уголовного права, ученые-исследователи используют целый ряд методов, т.е. совокупность способов и приемов, применяемых в научных исследованиях. Наука уголовного права использует как общенаучные методы исследований (метод восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, исторический и др.), так и частно-научные (метод сравнительного правоведения, конкретно-социологический и др.). Используя методы исследования, уголовно-правовая наука выполняет ряд задач, в частности, разрабатывает на основе широкого обобщения практики применения уголовного закона, пути и методы совершенствования уголовного законодательства, исходя из конкретной социально-политической обстановки.

Уголовное право понимается также как учебная дисциплина. Различие между уголовным правом как наукой и учебной дисциплиной заключается, во-первых, в том, что уголовное право - учебная дисциплина полностью базируется на уголовном праве - науке. Во-вторых, различны их цели. Цель учебной дисциплины - доведение до обучающихся при помощи методических приемов, учебного процесса уже добытых наукой и апробированных практикой знаний; цель науки - приращение, накопление новых сведений учеными-исследователями с использованием всего методического арсенала. В-третьих, учебная дисциплина более субъективна, чем наука, поскольку в значительной мере зависит от усмотрения составителей учебной программы, количества отведенных на ее изучение часов и личных качеств преподавателя.

Уголовное право как самостоятельная отрасль, естественно, представляет собой совокупность однородных норм: Причем эта однородность в первую очередь обусловлена их содержанием. Содержательно эти нормы сориентированы, с одной стороны, на деяние, которое (согласно действующему на данный период уголовному законодательству) признается преступлением, а с другой - на правоприменителя, который обязан оценивать совершенное деяние как преступное только в соответствии с требованиями уголовного закона и на основании его. Кроме того, однородность норм выражается и в их общей функциональной направленности. В конечном счете, эти нормы предназначены воздействовать на взаимоотношения людей друг с другом, на их отношения с государством (в лице соответствующих органов) в случае совершения преступного акта; предотвращать подобные деяния в последующем.

Известно, что необходимость существования уголовного права осознается, а тем более воспринимается далеко не всеми членами общества. Однако от этого оно не утрачивает своей социальной ценности. Как раз наоборот, уголовное право утратило бы свою основную цель, если бы ориентировалось только на принцип добровольности исполнения. Требование здесь немыслимо без принудительного элемента, гарантом которого выступает государство. Принудительность уголовно-правовых норм должна быть в равной степени применима ко всем, кто совершит преступление. В определенной степени именно этим обусловлен общеобязательный характер норм уголовного права.

Общеобязательность уголовно-правовых норм предполагает, с одной стороны, что каждый, совершивший преступление, обязан претерпеть воздействие на себе уголовной ответственности, а с другой - что правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет право) использовать уголовно-правовые нормы.

Принудительность норм уголовного права, сопряженная с их общеобязательностью, предполагает свойство двоякого рода: во-первых, защитить потерпевшего (обиженного), восстановить или компенсировать его права и интересы, нарушенные преступлением; во-вторых, образумить преступника (обидчика), принудить его к претерпеванию тех нежелательных последствий, которые он должен (по обязанности, добровольно на себя возложенной фактом совершения преступления) понести. Иными словами, механизм уголовно-правовой защиты интересов общества от преступных посягательств есть своего рода удовлетворение потребностей каждого человека и всех людей вместе в безопасных условиях их бытия. Если право вообще и уголовное, в том числе не удовлетворяет эти потребности (независимо от причин), то оно как социальный регулятор утрачивает свои нравственные и фактические позиции и теряет авторитет среди населения, превращаясь в балласт. Удовлетворение же указанных потребностей как бы подключает уголовное право к живительным социальным источникам, подпитывающим и утверждающим его как необходимый и достаточно эффективный государственно-правовой регулятор отношений между людьми.

Самостоятельность уголовного права не страдает от того, что оно оказывается включенным в систему других общественных регуляторов. Только в совокупном их взаимодействии уголовное право и может проявлять свою самостоятельность. Вне системы оно становится зловещим придатком криминально-правовой стихии. Автономность уголовного права позволяет установить совокупность признаков, с помощью которых то или иное порицаемое деяние признается преступным в силу того, что угрожает нормальному развитию или даже существованию той или иной сферы человеческого общественного или государственного бытия, т. е. становится общественно опасным.

Любое посягательство на субъект общественных отношений, морально одобряемых и нормативно урегулированных, представляет определенную опасность. Однако характер и степень этой опасности могут быть различными. Соответственно формы официальной реакции должны быть адекватны опасности такого посягательства. В одних случаях государство (законодатель) ограничивается мерами по восстановлению нарушенных законных прав потерпевшего, если речь идет о нарушении его имущественных прав, способных к восстановлению (гражданско-правовое воздействие); в других к нарушителю могут быть применены меры дисциплинарного или административного воздействия. При более опасных посягательствах действуют уголовно-правовые предписания, предполагающие уголовную ответственность.

Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что уголовное право устанавливает, прежде всего, основание и пределы уголовной ответственности за те деяния, которые признаются преступлениями, и предусматривает возможность применения к виновному определенного наказания. Данное заключение подводит к логическому выводу о том, что уголовное право регулирует и случаи освобождения (при наличии законных на то оснований) от уголовной ответственности.

Бесспорным в этой связи является утверждение, что нормы уголовного права устанавливаются только государством в лице его законодательного органа.

Таким образом, уголовное право есть самостоятельная отрасль единой правовой системы, представляющая собой совокупность однородных норм высшего органа государственной власти, которые содержат описание признаков, позволяющих правоприменителю признавать деяние преступлением, и определяют основание и пределы уголовной ответственности, а равно условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.